“宋城”商标案开审 杭州宋城诉开封小宋城侵权索赔500万

正义网北京10月31日电(见习记者 郭璐璐 单鸽)杭州宋城是国内人气极旺的旅游休闲主题公园,同样是以宋文化为主题、开封小宋城也颇受游客的欢迎。记者了解,曾备受关注的“杭州宋城诉开封小宋城商标侵权案”有了新进展。30日,北京市海淀区人民法院依法开庭审理此案。

因认为开封市东京艺术中心有限公司(以下简称为东京艺术)、开封一城宋韵文化发展有限公司(以下简称为宋韵文化)侵犯其享有的“宋城”商标专用权,构成不正当竞争,宋城演艺发展股份有限公司(以下简称为宋城演艺)将上述两家公司诉至法院要求立即停止侵权,并赔偿500万元。

庭上,两被告否认侵权,称“宋城”对于开封企业来说具有历史渊源,开封企业使用“宋城”具有正当**,没有主观恶意。“我方不应承担相应责任”。

杭州宋城指开封“小宋城”商标侵权

宋城演艺公司是案件的原告,住所地位于杭州市,属宋城集团旗下的公司。据宋城集团官网资料,宋城演艺是全球主题公园集团十强企业,旗下的杭州宋城景区排名超过香港迪士尼。

“宋城系列商标是我们的核心品牌,已经有一定的市场知名度。”原告律师在庭上称,公司以演艺为核心竞争力,打造了宋城和千古情品牌,产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐。其重点演出项目大型歌舞《宋城千古情》是目前世界上年演出场次最多和观众接待量最大的剧场演出。

据悉,宋城演艺商标“宋城”于1995开始申请注册并使用,而东京艺术申请“汴梁小宋城”注册时间则为2014年。

原告律师表示,从2013年至今,被告持续在其经营的“小宋城”文化旅游商区内部及周边,将与原告注册商标相同或高度近似的标志突出使用于餐饮、演出、洗浴、住宿等。将与原告注册商标相同或高度近似的标志突出使用于演出等服务的广告牌、LOGO、宣传资料、指引牌、示意图、演出门票等处。

“被告使用的‘小宋城’是近似商标。”原告方认为,“小宋城”的核心部分仍是“宋城”,“小”只是描述**,不具有显著**,容易造成相关公众的误认。

同时,原告律师补充说,被告将原告的字号“宋城”注册为微信公众号,违反了反不正当竞争法。被告东京艺术未经原告许可,还使用原告商标拼音注册为域名。

“两被告共同实施上述行为,侵犯了我方商标权,同时亦构成不正当竞争。”原告请求判令两被告立即停止侵害商标权及不正当竞争行为,赔偿500万元。

 开封“小宋城”否认侵权 称不会造成混淆

两被告东京艺术、宋韵文化是关联公司,法人代表为同一人。其中,宋韵文化只经营《千回大宋》的演出剧目,而其他的餐厅、洗浴中心等都是东京艺术在经营。

公开资料显示,开封小宋城于2013年11月开门营业,主要经营开封特色小吃、影城及文艺演出等,并获“开封人的待客厅”“开封市的新名片”等称号。

坐在被告席上,开封“小宋城”一方表示很冤枉。两被告共同委托的代理律师表示,我们拥有汴梁小宋城的注册商标专用权,开封又曾是宋代都城,我方对汴梁小宋城商标的使用为善意使用,没有攀附原告商标的恶意。

针对原告提出的近似商标误认的问题,被告律师回应说,涉案商标并不会造成相关消费者误认。域名指向官方网站——汴梁小宋城,网站上明确注明了运营公司和地址,从页面、外观、内容等均与原告及其网站无相同或近似,不会引起相关消费者误认。

“我们拥有千回大宋的商标专用权,主营业务为歌舞表演,与原告商标核定使用的范围不同。”被告律师说,我们拥有演出剧目《千回大宋》的原创著作权,且已经进行登记。他强调,宋韵文化对宋城的使用属于描述**、正当使用,与原告的商标或商号无任何关联,“不构成不正当竞争”。

庭审中,原告表示不同意调解,本案未当庭宣判。

作者:郭璐璐 单鸽   新闻来源:正义网

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商标权埋雷 “大姨妈”欲提前闯上市关

10月30日,有市场消息透露,北京康智乐思网络科技有限公司(以下简称“大姨妈”)的上市计划已经提前至2019年,比之前2020年的上市计划提早了一年。在今年8月宣布已实现全面盈利后,大姨妈也在加速上市进程。

对于公司的上市计划,大姨妈相关负责人向北京商报记者表示,大姨妈无法透露公司上市的具体时间,但考虑到今年的盈利状况好于预期,因此公司内部正在冲击业绩,争取有一个最好的结果。

据了解,大姨妈是一款以女**经期健康为核心、关爱女**健康的手机应用,其功能包括经期记录、经期预测等,成立于2012年。“大姨妈”和“大姨吗”均为这款App的商标。大姨妈App创始人兼CEO柴可在此前接受媒体采访时曾公开表示,从2017年上半年开始,大姨妈已经实现全面盈利,全年营收规模将达到2.15亿元,毛利润将超过30%。据了解,大姨妈预计于明年初推出自己的OEM产品,主要聚焦女**私护健康方面。近期,大姨妈在贵州成立新的注册公司,并且已经入驻贵州的大健康医药产业园区,这一系列动作也和大姨妈的上市计划密切相关。

以经期追踪工具起家的大姨妈,如今正将产业链向上游延展。如今的大姨妈,做得更多的是将平台上人群标签做进一步细分,围绕备孕、两**、经期和妇科疾病等方面的核心需求,根据用户不同的情况提供差异化的、定制化的解决方案,实现对于用户的精细化运营。

值得一提的是,与大姨妈同样专注于女**健康管理App运作的企业美柚在去年宣布E轮融资时也表示已实现盈利,并宣布已拆除VIE架构,计划在国内上市。

根据2017年《中国女**生理健康白皮书》披露的数据显示,中国女**卫生用品的网络成交量连续两年增幅超过30%。其中,2015年同比2014年增长49.2%,2016年同比增幅为34.6%。女**私处护理液销售量2015年度同比增长138%,2016年度同比增长38%。越来越多的用户开始选用带有附加功能的卫生巾,其中清凉型卫生巾最受欢迎,私处护理液和卫生棉条正在越来越受到年轻人的青睐。由此可见,中国的女**私护健康市场正在呈爆发式增长。从目前大姨妈上市计划提前的消息看,大姨妈希望抓紧提高营收,达到上市要求的盈利门槛,掌握对女**卫生用品市场更多的资源和主动权。

不过,也有业内人士表示,大姨妈的上市会存在一些阻碍。问题的关键主要来自不久前大姨妈的核心商标权纷争。去年8月,大姨妈有过一轮更名,将原先的大姨吗品牌更名为大姨妈。但在去年9-10月,上海禹容及厦门美柚两家公司先后就第9类、第38类和第42类“大姨妈”商标向国家工商行政管理总局商评委正式提出无效宣告请求。随后,今年8月28日,国家工商行政管理总局商评委下发无效宣告请求裁定书,理由是:因无法起到区分商品来源的作用,不具备商标应有的显著**,“大姨妈及图”商标被裁定为无效。10月17日,柴可通过媒体确认核心商标大姨妈被判无效。同时发布官方回复称,因为大姨妈不属于任何企业,因此公司有权利继续使用大姨妈的名称。

业内认为,考虑到拟上市企业在专利权等知识产权方面所存在的问题隐患一直是监管部门审核中关注的重点,大姨妈的上市进程依然有埋雷的风险。对此,大姨妈相关负责人认为,从目前的政策法规来看,商标权问题不会对其造成干扰。(记者 钱瑜 王潇立)

来源: 北京商报

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注册商标引纠纷!陕西独角戏角色”王木犊”属于谁?

表演者石国庆:侵犯了我的形象著作权和姓名权;“王木犊”已成为我的艺名和符号,被广为宣传

商标注册人:妻子姓“王”,小时候邻居叫其“木犊”;“王木犊”并非表演者所饰演人物专用称呼

说起“王木犊”,人们大多会想起那个举止木讷、操一口地道陕西话的汉子。现在“王木犊”这个名字已被注册为商标,而商标的注册人并非“王木犊”的表演者石国庆。

“王木犊”商标已被注册两年多

2015年5月,“王木犊”被注册成商标。华商报记者看到,商标注册证上显示,核定使用商品、服务项目包括住宿、备办宴席、自助餐厅、餐厅、饭店、餐馆、自助餐馆、快餐馆、流动饮食供应、养老院,商标注册人是一名姓刘的先生,注册地址为雁塔区科技路。

刘先生注册了“王木犊”这一商标引起了石国庆的不满。今年6月,石国庆向国家工商总局商标评审委员会递交了注册商标无效宣告申请书,申请宣告商标“王木犊”无效。

10月18日,刘先生收到国家工商行政管理总局商标评审委员会答辩通知书。目前,这一商标纠纷已在国家工商总局商标评审委员会进入评审阶段。

“王木犊”表演者:对方有剽窃侵犯恶意,应撤销

石国庆在注册商标无效宣告申请书中提出四点理由,认为争议商标“王木犊”侵犯了他的形象著作权和姓名权,应予以撤销宣告无效。

石国庆认为,他在四川出生,在陕西生活,让他汲取了两种地域文化的精髓,创造出了王木犊和李幺妹这两个很有陕、川鲜明特色的人物。他是陕西独角戏的缔造者和王木犊角色形象的创作者,王木犊是他的艺名,该名字拥有很高的品牌知名度和影响力,几乎成为他形象的代表。

另外,石国庆还认为,他是“王木犊”系列作品的著作权人,早在争议商标“王木犊”申请之前,他就对外发表和演绎了“王木犊”系列作品,拥有在先著作权,争议商标是对在先著作权的剽窃和模仿,侵犯了他的在先角色形象著作权。

石国庆表示,“王木犊”是他的艺名,他享有王木犊的姓名权,争议商标侵犯了他的姓名权,对他的名誉造成损害。在创作和演绎“王木犊”时,他均以“我叫王木犊”的第一人称表演,“王木犊”已不仅是他拥有著作权的作品,而且声誉日盛,本名石国庆逐渐被人遗忘,大家都称他为“王木犊”。他也以“王木犊”自称并引以为傲,“王木犊”已成为他的艺名和符号,被广为宣传。

此外,石国庆认为,“王木犊”商标注册人刘先生与他同在西安,明知王木犊是他的创作作品及艺名,独创**强,仍作为商标申请注册,有剽窃侵犯其在先权利的主观恶意,违反诚实信用原则,应予以撤销。

商标注册人:石国庆未宣称艺名为“王木犊”

对于石国庆方面提出的异议,商标注册人刘先生的代理律师、陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善答辩认为,“木犊”为陕西人常用方言,意为“孩子”,也是陕西人通常使用的人名,并非石国庆所饰演人物角色专用的称呼。刘先生之所以注册商标“王木犊”,是因为其妻子姓“王”,而小时候邻居叫其“木犊”,于是就注册了“王木犊”商标,从未考虑到石国庆曾演过的一个人物叫做王木犊。

另外,赵良善表示,“王木犊”仅仅是石国庆在节目里饰演的人物角色名称,并不是其艺名。如果将角色名称“王木犊”认定为石国庆的艺名,是否他所饰演的所有角色如“李幺妹”、《走进八里堡》里的“王保顺”、《大宋提刑官》里的“童飞”等均可以认定为石国庆的艺名?

此外,石国庆从未将“王木犊”作为其艺名进行过使用,其一直以“石国庆”自称,自我介绍时均为“陕西独角戏创始人石国庆,扮演王木犊等艺术形象”,从未宣称艺名为“王木犊”。而艺名指在实际生活中公开告知并使用的名称,如“陈港生”的艺名为“成龙”,他在各种场合均自称“成龙”,包括签名也亲自签署“成龙”。

赵良善还表示,角色名称“王木犊”不能单独构成作品,不享有著作权。陕西独角戏本身享有著作权,但其中人物角色名称“王木犊”是简单的文字组合,不能表达一定的思想内容,所以不享有著作权。根据《著作权法》第三条的规定:“本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(三)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品”,著作权保护的对象是作品,作品中的人物名称不享有著作权。并且,刘先生所注册的商标“王木犊”适用于餐饮行业,未涉及石国庆在陕西独角戏中饰演角色的情节结构、人物特色、经典台词等,两者无任何关联**。

来源: 华商报(西安)

(原标题:注册商标引发纠纷“王木犊”到底属于谁?)

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新百伦贸易再诉侵权“N”标鞋 被告有意求和解

新百伦再诉混乱“N”标鞋

新百伦在中国持续受到山寨品牌的困扰。10月26日,北京商报记者独家获悉,新百伦贸易(中国)有限公司(以下简称“新百伦贸易”)就“N”商标案与两家被告企业于杭州中级人民法院召开二审第二次听证会,双方补充交换新证据。值得一提的是,此前该案一审判决时被告曾表示不满并提起上诉,不过,此次二次庭审后被告方提出了和解意愿,希望双方品牌可以共存。

再诉商标案

“N”标鞋山寨乱象由来已久。据了解,此次新百伦贸易再与被告方新百伦(中国)体育用品有限公司(以下简称“新百伦体育”)、琪尔特股份有限公司(以下简称“琪尔特”)对簿公堂,主要是因双方对一审判决结果均有所不满。

新百伦贸易认为一审结果中的赔偿金额远低于诉求金额。而新百伦体育上诉原因则在于三个方面:首先,New Balance和新百伦贸易公司的《许可协议》只许可了在美国注册的三个注册号的N注册商标,并不包含与本案新百伦贸易主张权利的“中国5942394号”注册商标近似或相对应的商标,新百伦贸易没有得到实体授权,也没有诉权;其次,新百伦体育认为两家运动鞋上的“N”标识不够成近似,不会导致消费者混淆误认;此外,新百伦体育认为,新百伦贸易的“N”字标识不构成知名商品特有装潢且更不能与注册商标同时主张权利。

但原告代理律师表示,对方认为在鞋品所使用的LOGO是其注册商标的使用,并未侵犯新百伦贸易的商标权益。而实际上,新百伦体育在鞋品上使用的“N”字标识与其注册商标区别较大。除此之外,琪尔特公司所生产的鞋品在外观设计、“N”字标以及包装方面都与新百伦贸易的鞋品均比较相似,此理由也是在案件辩护中主要的反驳理由。

据悉,杭州铁路运输法院于2016年7月正式受理有关新百伦贸易诉讼新百伦体育、琪尔特不正当竞争纠纷一案,并判决被告琪尔特、新百伦体育立即停止在其生产、销售的运动鞋上使用本案侵权“N”标志以及立即停止使用并销毁带有本案侵权“N”标志的运动鞋产品的宣传材料,除此之外,被告应赔偿原告新百伦贸易经济损失300万元。

被告欲和解

尽管双方有意再次提起诉讼,但值得一提的是,在庭审结束后,被告法务代表向法官以及对方律师提出有关商标侵权的观点。

被告法务认为,在鞋品标识上其实有一些细节可以看出区别。同时在表述过程中也流露出协商和解的意愿,并提出双方本为一行,“可以在没有商标侵权的情况下寻求品牌共存”。从对方法务的庭下行为不难看出,新百伦体育以及琪尔特公司已经有意寻求和解。

原告律师表示,早在一审时法院已经主持过调解,但是对方提出需要4-5年的时间进行鞋品标识修改,新百伦贸易认为,对方并未体现和解诚意。因此,在一审过程中,新百伦体育以及琪尔特公司也并未有和解意愿。 对于此次的和解诉求,原告律师表示,由于此前双方没有讨论过和解一事,需要征求原告公司方面的意见,同时也要看对方是否有足够的诚意。“和解的首要条件是要求对方停止侵权,而不要一味地拖延时间”,原告律师称。

被告律师告诉北京商报记者,“案件迁延日久两败俱伤,新百伦贸易公司利用未生效判决全国各地投诉,我方受损严重并疲于应对,如果条件合适不排除和解的可能”。同时,北京商报记者就此询问新百伦贸易公司的和解意愿,对方表示,目前暂时不予回应。

品牌侵权难杜绝

实际上,本次案件并不是新百伦在遭遇的首次侵权事件。据了解,外国品牌进入中国市场前,需先注册英文商标,再将中文拼音、中文、LOGO图形全部都要注册完毕,以此确保不遭受抢注。

对于此次侵权事件,北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳认为,一家企业品牌的知名度越高,越容易受到不正当企业的模仿,并不是每一个消费者都了解品牌的真实**,这些山寨企业正是利用这种漏洞,仿造正牌产品,本次官司也是由于新百伦的“N”字商标引起。通常情况下,仿造企业会通过模仿商标或知名符号包装自家商品,达到以假乱真的程度。

除了新百伦,许多知名企业都遇到类似问题,例如耐克、阿迪达斯等。但北京服装学院商学院教授郭燕对北京商报记者表示,新百伦遭遇的侵权行为可能会带来更大的影响,因为新百伦不同于耐克或阿迪达斯,没有自己的高端产品,耐克或阿迪达斯的仿造品售价低廉,消费者容易区分,但新百伦的价格辨识度较低,且款式变化不大,消费者更难区分。郭燕认为,仿造企业通常是看中正牌企业的名牌知名度,利用品牌效益赚取价差,推出仿款。即使被告侵权也可以利用官司的时间差赚取更多利益。

不仅是同类产品的侵权,许多周边产品也会出现抢注行为。例如知名服装品牌名称被仿造企业做成眼镜商标等,这些行为会让消费者误以为正牌企业开始销售衍生产品。导致正牌商家利益受损。不过也有专家认为,仿造企业的出现,也满足了小众消费者的虚荣需求。赖阳认为,品牌侵权所产生的法律成本对原告企业来说较高,但对于被告企业而言,在原告没有赢得官司的情况下成本极低。即使原告赢得官司,由于此类仿造企业公司架构简单,财务资金不清晰,可能会导致赔偿资金难以追偿。所以许多企业不希望以法律手段解决。

作者:吴文治 陈韵哲    来源:北京商报

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南北“稻香村”再起商标战 案件仍在法院审理中

来源标题:南北“稻香村”再起商标战

提起“稻香村”这个老字号,北京市民肯定都不陌生。但如果我们在网络上搜索“稻香村”,买到的糕点却可能分别来自两家公司:苏州稻香村食品有限公司(简称“苏稻”)和北京稻香村食品有限责任公司(简称“北稻”)。

北稻和苏稻同时在食品行业中使用“稻香村”的字号进行推广,冲突自然难以避免。从2014年至今,南北稻香村的商标之争已经进行数轮,近日,北稻向北京知识产权法院申请行为保全,又让这场商标战硝烟再起,也引发了大众对商标权问题的再次讨论。

案1 稻香村

两家中华老字号

争夺同一商标

公元1773年,创始于苏州的稻香村糕点经皇家赐匾,成为了全国知名的糕点品牌,是苏州稻香村的前身。1895年,金陵(现南京市)人郭玉生在北京成立了“稻香村南货店”,这则是北京稻香村的肇始。

新中国成立后,经历多次更名、改制,1980年,苏州稻香村终于定名为苏州稻香村食品有限公司。同年,圆形“稻香村DXC”商标在“糕点、面包、饼干”项上的商标被保定市稻香村食品工业总公司注册,后该商标被转让给苏稻使用。

1984年,北京稻香村食品有限责任公司成立,并于1994年在“粽子、元宵”项上注册了手写体“稻香村”商标、“三禾”商标,南北“稻香村”的经营局面形成。

事实上,南北两家“稻香村”均为百年老店,均已获评“中华老字号”称号。由于糕点类产品经营特点的限制,在电子商务发展前,两家稻香村各自以北京、苏州为圆心辐射经营,并不存在直接的矛盾。

在2008年,南北“稻香村”还曾达成商标授权协议,苏稻授权北稻在糕点等商品上使用“稻香村”商标,合作期长达数年。而在两公司的网店分别开张后,经营地域遍布全国,也导致了双方对“稻香村”商标的争夺。

中秋节前发“禁售令” 

四天后撤销

南北“稻香村”的商标争夺首战,是苏稻向商标局申请注册扇形“稻香村”商标。经北京市高院、最高人民法院两级法院审理,这枚扇形手写体“稻香村”商标被法院认定与北稻已注册的手写体“稻香村”商标构成近似,故不予核准注册。同时,法院指出苏稻应当划清彼此商标标识,避免双方标识之间存在混淆误认。

依据上述判决,北稻针对苏稻在1号店、苏宁易购、我买网、京东商城、天猫商城等电商平台销售带有“稻香村”扇形商标、文字商标及标识的糕点等商品及虚假宣传的行为,向北京知识产权法院提起了商标侵权及不正当竞争诉讼。

2016年5月20日,北稻向北京知产法院提出了行为保全申请,要求苏稻立即停止在上述电商平台的销售及宣传推广,并缴纳了3000万元的保证金。

今年9月22日,北京知产法院作出行为保全裁定,认为苏稻可能存在侵犯原告商标权的可能**,故应停止在电商平台销售带有“稻香村”字样的产品。

然而,很快事件便出现反转。9月26日,因苏稻提供了6000万元的反担保,北京知识产权法院再次裁定,解除该院在9月22日作出的裁定。

目前,案件仍在法院审理中。

实际上,南北“稻香村”的商标纠纷,存在着历史因素,这起纠纷也并非是“生死之争”,毕竟在北京和苏州,两家企业均得到了当地消费者的认可。而无论哪方的名誉受损,都将对“稻香村”这一品牌价值产生影响。

案2 冠生园

商标权属清晰 食安问题受牵连

同样因历史原因导致商标争议的,还有“冠生园”商标的归属纠纷。上海冠生园创立于1915年,武汉冠生园则创立于1928年,和“南北稻”之争类似,两家企业均取得了当地老字号。武汉冠生园表示,其与上海冠生园有“血缘关系”。

2000年,冠生园(集团)有限公司取得了“冠生园”商标,2012年,该商标被转让给上海冠生园,武汉冠生园则注册了“冠牌”商标。由于武汉冠生园在京东商城上宣传、销售“冠生园月饼”,上海冠生园诉至北京知识产权法院,要求武汉冠生园停止侵害,并赔偿损失。

不过,由于“冠生园”商标权属清晰,上海冠生园维权大多获得成功。今年5月,经两级法院审理,北京知产法院终审判决上海冠生园胜诉,获赔5万元,武汉冠生园应立即停止生产、销售含有“冠生园”字样包装的月饼产品。

记者通过查询中国裁判文书网了解到,从2013年以来,“冠生园”商标纠纷就达22起。今年中秋节前夕,上海冠生园还特别通过微信平台刊发声明,强调仅有上海冠生园可以使用“冠生园”商标销售月饼。但记者通过网络搜索,仍能看到有商家在销售“昆明冠生园”、“重庆冠生园”月饼。

除了商标侵权外,冒用“冠生园”商标的公司频发食品安全问题,也让上海冠生园颇为头疼。南京冠生园曾因使用过期馅料生产月饼被曝光,不仅导致本公司破产,还令上海冠生园月饼销量遭到腰斩,其他产品也被波及。

案3  鲍师傅

经营十年才注册商标

被二三百家店冒名

而一些商家由于商标意识不强,没有及时注册,更是会导致经营上的损失和顾客的流失。其中,网红店铺“鲍师傅”频遭盗版,便是商标意识缺失导致的结果。

在地图软件中搜索“鲍师傅”糕点,可以搜到70余个店铺,但其中既有“鲍师傅”,也有“金典鲍师傅”、“至尊鲍师傅”、“鲍大师”等店铺。这些店铺到底哪些是正宗,哪些是仿冒呢?

根据商标总局公开的商标检索结果,北京鲍才胜餐饮管理公司在2013年4月最早在糕点、蛋糕等项上申请注册了“鲍师傅”商标,2014年获得了商标专用权。

而在“鲍师傅”被获准注册后,有其他店主向商评委提出商标异议。而诸如“金典鲍师傅”、“鲍师傅小贝”、“至尊鲍师傅”等商标也被多家公司申请注册,目前上述商标均在注册过程中。

鲍师傅地安门店的彭经理表示,鲍才胜是“鲍师傅”品牌的创始人,第一家店创立于2004年,店面位于传媒大学附近。但由于创立之初店面规模不大,鲍才胜没有想过对自己的商标进行保护,这一耽误就是十年。近两年,鲍才胜开始在维权方面投入精力,但在天津的一起商标权案件诉讼中,鲍才胜虽然胜诉,却仅获赔一万元,这甚至不足以支付他聘请律师的费用。

“现在北京盗用‘鲍师傅’名号的线上、线下店能有二三百家,一个一个维权,这个投入我们很难承受。”彭经理表示,向工商部门举报是公司更常用的方式,但即使工商部门责令对方将招牌遮盖起来,在工作人员离开后,对方仍会亮出招牌继续经营,“我们也不能派人24小时盯着,侵权成本低,维权成本高啊。”

释法

商标纠纷

和解不是解决办法

在北京裁判文书网上公开的裁判文书中,从2016年至今,涉及商标权纠纷的文书有1029份,其中涉及食品、餐饮行业的案件为122份。在食品、餐饮行业商标纠纷中,案件大多以原告撤诉告终,占比超过六成。而得到法院判决的46起案件均为拥有商标权的原告方胜诉,判赔金额在数千元至数万元不等。

京都律师事务所常莎律师表示,商标权纠纷案件撤诉比例高,是由于侵犯他人商标权的企业已经利用他人商标获得了较丰厚的利润,而通过诉讼解决纠纷,则不仅需要付出财产代价,还会导致企业声誉受损、承担行政责任等问题。于是权衡之下,侵权人便会主动和解。而被侵权企业的目的是获得赔偿,同样不希望陷入繁琐的诉讼程序。但和解、调解事实上并不能全面保护商家的权利。

工商行政管理部门应当担负起维护市场经济秩序的责任。对于撤诉的商标权纠纷案件,不能因为被侵权人放弃主张权利便停止调查,而是应当依法查明并判断真相,让违法者受到应得的处罚。

来源: 北京晚报

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麦当劳改名“金拱门” 网友:跟商标挺搭

原标题:麦当劳改名“金拱门” 回应:日常业务不受影响

麦当劳改名“金拱门” 网友:跟商标挺搭

麦当劳企业信息变动 国家企业信用信息公示系统截图

  麦当劳悄然改名“金拱门” 网友戏称KFC可更名为“开封菜”  

今(25)日,一则消息在网上流传,麦当劳更名为“金拱门”。记者刚刚查询国家企业信用信息公示系统证实了此事,在企业信息中,麦当劳(中国)有限公司更名为金拱门(中国)有限公司。麦当劳方面也对媒体回应称确已更名。网友纷纷调侃:KFC是否该更名为“开封菜”?

多家子公司早已更名

记者登录国家企业信用信息公示系统,输入“麦当劳”,搜索结果出现的第一位是上海麦当劳食品有限公司,第二名则是金拱门(中国)有限公司,其历史名称写着“麦当劳(中国)有限公司”。

根据天眼查信息,该更名是在10月12日完成的。8月24日,投资者名称也由麦当劳中国管理有限公司更名为金拱门中国管理有限公司。

再进一步查询,记者发现,金拱门(中国)有限公司成立时间为1993年12月7日,这也意味着,金拱门早在1993年就注册在麦当劳旗下了。

而同一法定代表人名下,还有深圳金拱门食品有限公司、山西金拱门有限公司、四川金拱门有限公司等,其成立时间分别为1990年、2014年、1999年。其中深圳公司和四川公司,历史名称分别为麦当劳餐厅(深圳)有限公司和四川麦当劳餐厅食品有限公司。

公司回应:确已更名

就在刚才,麦当劳中国方面对《每日经济新闻》记者回应称,麦当劳与中信及凯雷成为战略合作伙伴后,因业务发展需要,自2017年10月12日起,麦当劳中国总部的企业名称变更为“金拱门(中国)有限公司”。这一变更主要在证照层面,日常的业务不会受到任何影响。麦当劳中国相关人士同时也对记者表示,更名金拱门确实是M Logo像拱门。

专家解读:对品牌没有太大影响

此次更名对“麦当劳”这个品牌是否有影响?在重庆工商大学经济学院院长、“重庆”客户端“鸣家”李敬看来,品牌资产包含了麦当劳的知名度、顾客对其的信任度,经营多年之后,在全球范围内都有了其内涵和价值,是一个很大的无形资产。

对于中信集团和麦当劳的合作,李敬认为,成立新公司更多是一种战略投资,主要会在资本运作及运营战略方面,利用自身的资源和优势推动其发展与创新。

资深品牌管理专家、重庆智慧黑石企业管理咨询有限公司总经理万全东也认为,公司改名实际上只是资本方发生了改变,对于“麦当劳”这个品牌并没有太大影响。

“实际上肯德基也发生了资产重组,对品牌并没有什么影响,可能它在中国的战略有所改变,会扩展其他业务,但这只是业务方面的转变。”万全东则表示,外资企业对于中国品牌的战略是十分清晰的,一般不会轻易更改品牌,比如肯德基针对中国市场曾专门打造过一个中式快餐品牌“东方既白”。

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麦当劳企业信息变动 天眼查截图

  延伸:麦当劳原来的名字是怎么来的?

细心的网友不难发现,金拱门和麦当劳的“M”标识,实际上是吻合的。

麦当劳的名字是怎么来的?“麦当劳”(McDonald’s)听上去像个人名,但它的创始人却叫雷·克洛克(Ray Kroc),为什么我们吃的是“麦当劳”快餐而不是“克洛克”快餐呢?事实是,虽然是克洛克一手创建了如今的麦当劳帝国,但在这之前,“麦当劳”的品牌就已经存在了。—对姓“麦当劳”(McDonald)的兄弟经营着这家同名的小规模汉堡店,当时还是一个落魄推销员的克洛克发现了其中的商机,与麦当劳兄弟合伙经营了一阵后,克洛克终于在上世纪60年代买下了“麦当劳”的全部生意,当时麦当劳已经小有名气,为了巩固现有的商业成果,克洛克选择保留了这个名字。

一位设计业内人士称,实际上,金色拱门是麦当劳从一家地方小快餐成为全国连锁快餐店的第一步,他们开在美国凤凰城的第一家加盟店,店面外观第一次采用了两个大大的金色尖细抛物线结构,到了上世纪60年代,这两个抛物线元素结合在一起,变成了类似现在的M造型。金色拱门,其实是麦当劳最早的视觉形象。

网友热议

网友“伟大de复利”:哈哈,金拱门,这名字跟麦当劳的商标挺搭配的。

网友“你给的温柔过后”:KFC叫开封菜?

网友“金骨叔叔”:KFC改名叫孔夫子吧,非常传统文化。

网友“昔日诤友”:华莱士瑟瑟发抖。

网友“积极分子”:土就一个字。

网友“思维僵化”:比汉堡王这名字还接地气。

网友“中国男人某老扎”:赛百味真是信雅达。

网友“hvxfchj”:我前阵子还去面试过,结果没要我,现在我的遗憾消减了很多。

  (首席记者 佘振芳 记者 周晓雪)

来源:华龙网

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“大姨妈”商标被判无效 公司IPO进程或受阻

(原标题:“大姨妈”商标被判无效 公司IPO进程或受阻)

“大姨妈及图”因缺乏商标应有的显著特征等原因日前被国家工商总局商标评审委员会判无效。大姨妈APP是北京康智乐思网络科技有限公司(下称康智乐思)的核心业务,商标权的缺失将为其上市计划埋下重大隐患。
商标已确认无效 IPO进程或受阻

被炒得沸沸扬扬的“大姨妈”商标案终于落下帷幕。近日,国家工商总局商标评审委员会因“大姨妈及图”缺乏商标应有的显著特征等原因,宣布此商标无效。
据悉,“大姨妈”是康智乐思的品牌,属于经期管理APP。根据公开信息显示,该公司计划将于2019年至2020年登陆创业板。
长江证券投资策略总监利鑫对华商报记者分析说,随着国内知识产权保护意识越来越强烈,监管机构对知识产权的监管也越来越严,一旦企业商标被宣判无效,将对公司各个层面产生极为不利的影响。“特别是拟上市企业,在专利权等知识产权方面所存在的问题隐患一直是监管部门审核中关注的重点。”
而从康智乐思的实际经营情况看,大姨妈APP是其核心业务,而作为核心资产,大姨妈APP没有获得相应的商标权,这将为以后的上市计划埋下重大隐患。
这两年,资本的热情开始冷却,一大批明星创业公司先后倒闭。而康智乐思作为一家已经走到E轮融资马上进入IPO的企业,如果因为商标的纠纷导致上市可能受阻,实在令人惋惜。
利鑫从另外一个角度分析说,个别企业为了吸引眼球,起了貌似“个**”,但却无法区分商品来源作用的商标名称,不具备商标应有的显著**。因此对于初创型企业和创业型公司,企业名称应该正面积极,且具备商标应有的显著**。

提出商标无效申请的企业是竞争对手

康智乐思方面,已经确认判决结果,并称将寻求法律途径进行申诉。创始人柴可称,“在商评委的裁定书中,显示对我们之前持有的大姨妈商标提出无效申请的企业是厦门美柚信息科技有限公。 美柚 和我们存在竞争关系。我们认为商评委这一裁定有失公允,我们已经在寻求法律途径进行申诉”。
实际上,自上线以来,作为经期管理排名第一、第二的两大APP:美柚和大姨妈互不相容几乎贯穿其发展史,这两家企业高度同质化,市场竞争和融资更是呈现出了“一山不能容二虎”的态势。
根据易观网统计2017年9月中国APP活跃用户350强名单显示,美柚活跃人数2151.7万,排名第111位;大姨妈活跃人数465万,排名323位。
但由于商标问题,目前康智乐思面临两大困境。一是,继续使用“大姨妈”这一品牌名,那么上市计划有可能因此受阻。二是,放弃“大姨妈”,则面临品牌重建的问题。事实上,“大姨妈”在今年8月才正式宣布更名,此前品牌名为“大姨吗”。对此,申万宏源西安科技路营业部投资总监屈放分析说,频繁的更名可能会引发用户的反感,不利于公司美誉度建设。
“如果企业知识产权有争议,势必导致技术具有不确定**,从而降低企业的无形资产价值,企业将很难通过上市的审查。小则使上市进程延误一年半载,大则会使企业的上市计划彻底失败。”利鑫说。
据悉,因知识产权问题影响企业IPO进展的情况,曾经有过先例。2012年乔丹体育股份有限公司被乔丹起诉,称其商标涉嫌侵犯姓名权,致其IPO过会至今未上市。
华商报记者 李王艳

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商标注册过程中我们要注意什么

注册商标是一个长期的过程,需要准备和留心的问题很多。现在商标注册难度在不断的加大,如果不细致地准备很有可能被驳回,只要在专业意见的指导下认真做好相关资料的准备和查询工作,才能在商标注册中取得成功。那么在商标注册过程中我们要注意什么呢?

1.充分了解《商标法》,对注册相关的法律法规有一个专业的判断和细致的了解。当然这需要一定的专业背景,如果自己不能做到的,完全可以寻求商标代理机构的帮助,这个阶段对商标取名十分重要,因为在里面有很多不允许注册的商标,有近似的判定标准等等,这些就是为以后的注册做准备。

2.了解商标注册费用,如果自己注册,那么直接到商标局办理相关手续,提交相应的资料缴纳商标注册费用即可;但是如果你是选择代理机构,那么这个商标注册费用就得好好了解。了解费用并不是选择越便宜越好,而是需要将其价格和其专业能力经验做一个基本的判定,选择**价比最高的。

3.商标保护的意识,既然想到注册商标想来商标保护意识也不是很差,但是在注册的时候还是需要注意关联类别,近似商标的注册等等,因为一个品牌成功之后,很有可能会出现“山寨”,而此时做好相应的保护,就为以后的使用打下坚实的基础。

当然,商标注册成功之后在使用的过程中也需要注意很多的问题,下面我们也顺便讲解一下:

1.注册商标应严格按照《商标注册证》上核准注册的商标和核定使用的商品或服务使用。

2.商标注册人不得自行改变注册商标的文字、图形或者其组合;不得自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项。

3.商标注册人超过《商标注册证》核定使用的商品或服务范围使用其注册商标,并标明注册标志的,是冒充 注册商标的违法行为。

4.商标注册人不得自行转让注册商标。

5.商标注册人有使用注册商标的义务。如果注册商标自核准之日起连续三年停止使用,该商标将可能被依法撤销。

除了以上五点,如果许可他人使用其注册商标,必须签订商标使用许可合同。许可人应当自许可合同签订之日起3个月内,将合同副本报送商标局办理商标使用许可合同备案。

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科威特发布新版权法

每一首歌、每一部电影及每一篇文章(无论创造**水平如何)都分别是作曲家、编剧和作家的艺术作品。尽管创造**是无形的,但它与其他有形资产的相似**在于能够产生收益。因此,与每一件具有潜在价值的资产一样,未经歌曲、电影或文章所有人同意或授权的使用是非法的。此外,一个国家知识产权法律的有效**也凸显了该国重视其艺术作品、发明、企业结构、工业品外观设计和其他一切可以产生独有特征同时产生收益的事物的程度。因此,立法者在起草知识产权法律时,应小心谨慎、尽职尽责。

科威特是世界知识产权组织(WIPO)的一员,同时还是《保护作者权利阿拉伯公约》和《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(以下简称为《伯尔尼公约》)的缔约国。《伯尔尼公约》是率先考虑版权的国际立法之一。《伯尔尼公约》第1条规定适用本公约的国家为保护作者对其文学和艺术作品所享权利结成一个同盟。此外,第2条阐明了《伯尔尼公约》寻求保护的作品类别。在各国起草版权法规时,《伯尔尼公约》是各国立法者参考的主要国际标准。

重大变革

此前,1999年有关知识产权的第64号法律(以下称为旧版权法)是科威特管理版权的主要立法。然而,随着全球经济的发展,旧版权法中的模糊之处和程序问题使得科威特必须实施一套更加结构化且更详细的法律来保护其版权。因此,2016年的第22号有关版权和相关权利的法律(以下称为新版权法)代替了旧版权法。许多人认为,这项立法是科威特对美国贸易代表办公室(USTR)作出的回应,因为USTR认为科威特的知识产权法律效率低下,并因此将科威特列入了“优先观察名单”,如果科威特想让美国将其从“优先观察名单”上移除,科威特必须出台与国际标准接轨的知识产权法并改进其知识产权执行机制。

因此,新版权法律将版权的保护期限延长至作者死后50年。值得注意的是,该保护期届满后,作者的作品将进入公有领域,而对其授予的知识产权保护将不再适用。

根据新版权法,作品的作者享有精神权利和经济权利。当他人使用作者的作品时,经济权利使作者从其作品中获得收益。而精神权利则使作者保留其文学或艺术作品与自身的联系。新版权法规定了一项广泛的程序,超出了其他一般版权法的要求。然而,新的和旧的版权法均未直接将经济权利限制到特定的活动,而只是宽泛地表述作者本身享有许可和禁止他人使用其作品的权利。

新版权法

新版权法第3条规定可以予以保护的不同类型的作品,第4条则限定了不适用版权法的某些情形,例如原则、无形的思想、法律文本、司法判决、法律判决和新闻等。

新的版权法适用于科威特的公民和外国人,以及在科威特首次出版(或注册)其作品的作者。新版权法的规定还适用于WIPO成员国的公民。这项立法适用于广泛的管辖区,因为它也适用于向科威特公民提供相互权利的国家。

新版权法规定旧版权法中与新规相悖的法律规定无效。然而,新的和旧的版权法均规定遵守国际知识产权法律标准。例如,旧版权法第2条对计算机文学作品(例如数据库和计算机软件)予以保护。新版权法第3条第(11)款与上述规定类似,规定对计算机软件予以版权保护,该条款符合WIPO的国际标准。然而,《伯尔尼公约》等某些国际公约并未对计算机程序(包括数字数据库和软件)予以版权保护。

邻接权和相关权利

授予邻接权和相关权利的目的是保护广播组织、表演者和音像制品制造者的合法权益。换言之,这与向公众提供文学或艺术作品的个人和法律实体息息相关。

然而,对个体受益人的相关权利的保护受一些例外的限制。新版权法允许为达成某些特定目而使用作品,例如报告、私人使用或科学研究和教学。由于这些例外,在保护作者权利的同时,立法者还考虑了一般大众的利益。新版权法第16条至第20条详述了适用于表演艺术家、音像制品制作者和广播组织的相关权利和规定。

主要的程序变化

新版权法授权科威特国家图书馆确保版权法律的实施。这是科威特传统的知识产权法中一个全新且不同的概念。之前,科威特信息部是在科威特执行此类立法的主管部门。然而,新版权法第36条规定经主管部长的指定后,国家图书馆的工作人员有权通过审查印刷厂、图书馆和酒吧来监督和检查立法的执行情况。该条款还进一步规定以上实体的场所存在违反新版权法时,可以暂时**地或(在反复发生侵权的情况下)永久**地关闭这些场所。

尽管本次立法赋予国家图书馆实质**的权力,但对这些问题进行调查的专有权由公诉机关负责。在这方面,第40条规定公诉机关将负责有关侵犯新版权法的所有诉讼。此外,如果违法者侵犯了版权所有人的经济权利或者精神权利,则其可能面临着6个月至2年的监禁以及500至5万科威特第纳尔的罚款。这要求国家图书馆的工作人员在可能发生版权侵权的情况下通知公诉机关,以对此展开调查和提起法律诉讼。

结论

现如今,版权立法至关重要,因为版权法律保护并鼓励作者的创新和创造**的作品。新版权法使其与WIPO等各组织规定的国际标准接轨。因此,企业实体和个体作者应确保在科威特处理受版权保护的信息时遵守新版权法。(编译自mondaq.com)

来源:中国保护知识产权网

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“口袋海贼王”等游戏引发商标权纠纷

日前,北京市海淀区人民法院受理了北京随手互动信息技术有限公司诉乐汇天下科技有限公司、东莞市讯怡电子科技有限公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案。因涉及知名度较高的动漫作品《海贼王》,该案受到广泛关注。

原告诉称,其是海贼王图文商标权利人,该商标在网络游戏相关市场中具有很高知名度,原告使用海贼王商标的游戏类商品及网络游戏相关计算机软件服务多次获得各类奖项。

原告表示,被告乐汇天下科技有限公司未经许可,将2013年推出的“口袋海贼王”“街机海贼王”等手机游戏发布在联想应用商店、nearme软件商店等手机软件运营平台。上述游戏使用了与原告海贼王商标相同或相似的标识,误导了相关公众,造成大量原告用户群体被分流,构成商标侵权及不正当竞争。被告东莞市讯怡电子科技有限公司和乐汇天下科技有限公司合作,将侵害原告商标权的手机游戏发布到nearme软件商店,双方通过协议对所获利益进行分成。

原告认为,二被告的行为给其带来重大经济损失,故请求法院判令二被告停止商标侵权及不正当竞争行为,在有关媒体公开赔礼道歉,消除影响,并共同赔偿原告经济损失及合理费用共计21.3万余元。目前,该案正在进一步审理中。

来源:中国工商报

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