“利乐包”是否构成通用语成争议焦点

原题:利乐起诉山东碧海商标侵权

“利乐包”是否构成通用语成争议焦点

“按照目前公开的有限信息来看,山东碧海构成不正当竞争的可能**相对更大,作为同业竞争者,将自己同行业的知名品牌类比,可能是存在一定问题的”

法治周末记者 辛颖

近日,北京市海淀区人民法院(以下简称海淀法院)官网上公布了一条消息,包装行业的巨头利乐因“利乐”“利乐砖”等商标被侵犯将同行业的山东碧海包装材料有限公司(以下简称山东碧海)诉至法院,目前已经立案。

法治周末记者从海淀法院证实了该消息。

利乐是全球最大的液态食品包装系统供应商之一,总部设在瑞士,全球有11个大区,其中大中华区总部设在上海,在中国主要从事液态食品无菌包装材料、灌装机销售、零配件供应及技术服务等经营业务。

1979年进入中国市场的利乐,因为常温奶的崛起迎来中国市场最好的发展机会,消费者所熟悉的牛奶软包装因为利乐占到了绝大多数的市场份额而被称之为“利乐包”。

此次,正是大家熟知的“利乐包”让山东碧海惹上了官司。

利乐拉伐控股信贷有限公司及利乐包装(昆山)有限公司共同起诉,请求判令被告山东碧海机械有限公司、山东碧海、山东碧海机械科技有限公司和合一信息技术(北京)有限公司停止侵权、赔礼道歉、消除影响并赔偿损失100万元。

“利乐包”通用化之争

利乐拉伐控股信贷有限公司曾先后申请注册了“利乐”“利乐砖”等商标,这在行业中众所周知。而此次被诉侵权的山东碧海其实也是行业中的老品牌了。

工商信息显示,山东碧海包装材料有限公司注册于2008年,经营范围主要为包装装潢印刷品印刷,复合膜袋:液体食品无菌包装用纸基复合材料(内层材质,聚乙烯)生产。灌装设备、饮料设备、水处理设备、净化杀菌设备销售及租赁;零售:包装材料;货物及技术进出口业务。

根据其官方网站介绍,公司始建于1985年,现已累计销售无菌纸盒罐装机600余台、纸铝塑复合液体食品无菌包装纸170多亿个。其产品出口至印度、韩国、埃及、俄罗斯等30个国家。

而利乐方面发现,山东碧海最晚在2010年开始使用利乐商标,山东碧海曾在机械专家网、神州商贸网等网站发布的信息中以及与碧海公司相关的报道中使用“利乐”“利乐砖”等商标对其产品进行宣传,称其“供应利乐砖型饮料灌装机优质包装材料”,“主营:利乐砖、利乐包……”

利乐表示,碧海公司未经许可在相同的商品上使用与利乐拉伐公司的注册商标“利乐”及“利乐砖”完全相同或近似的商标,侵犯了原告的注册商标专用权。

山东碧海的一位林姓负责人向法治周末记者表示:“我们并没有宣传自己的是利乐产品,只不过‘利乐包’已经成为了一种行业通用语。比如我们像你介绍我们是生产纸铝塑复合液体食品无菌包装纸的,你可能理解不了。然而,我说我们是生产‘利乐包’的,你一下就知道了。”

通用商标,类似通用名称,不同的是后者一般用于区别不同种类的商品(如“电脑”),而前者则多指由驰名商标转化而成的通用名称。通用商标不再具有显著**和代表**,不能代表某一个品牌的商品,不能继续用作商标。

京师律师事务所合伙人、商标法律事务部主任熊超向记者表示:“以利乐在行业中的地位和为人所知的熟悉度,并不排除山东碧海的使用行为被认定为使用通用商标,不过,具体还是要看能否提供足够充分的证据。”

判断商标是否能够通用化,首先要看这个商标名称本身含义是否是对这类商品的质量、功能、用途等特点的直接叙述。第二,要看商标权人在使用过程中是否将该商标作为了商品名称使用,客观上是否淡化了该名称作为一个商标的显著**特征。第三,就是同行和消费者是否已经普遍将该商标名称作为一种商品通用名称加以使用。

实际上,由于在行业中的领先地位而面临商标通用化的危险并不少见,2012年,Elliott和Gillespie在亚利桑那州的一起联邦诉讼中联手,请求法院撤销“谷歌”这个商标。起因是David Elliott和Chris Gillespie获得了数百个带有“google”一词的域名。而谷歌反对这些域名的注册,称其抢注域名,是对谷歌商标的侵犯。

近日,美国联邦上诉法院刚刚宣判,维持了下级法院对“谷歌”商标诉讼案的判决,判定尽管谷歌英文名“google”成为互联网搜索的同义词,但谷歌仍普遍被认为是一个应予以保护的品牌名称。

欲“沾光”反被诉不正当竞争

而为山东碧海惹上官司的还有一句标志**的宣传语,“世界看利乐中国看碧海”。

利乐方面表示,山东碧海在展会中使用“世界看利乐 中国看碧海”的标语,并在被告合一信息技术公司运营的网站上发布使用了利乐商标及“世界看利乐 中国看碧海”的标语。

此外,利乐曾分别于2010年1月29日和2015年9月28日委托律师事务所致函碧海公司及其总经理,要求其停止使用这一标语以及相关商标。

“这是我们的一个口号,而不是广告。正因为利乐在行业内的领先地位,我们是在向利乐品牌看齐。就好比‘赶超英美’的口号一样。”林经理向记者表示。

不过,这样的口号在利乐看来直接将二者的商誉联系起来,“利乐的商标是利乐公司向客户提供卓越产品与优质服务的象征,更凝结着‘利乐,保护好品质’的品牌承诺,我们将坚决通过合法渠道捍卫商标所有权免受侵犯”。

利乐提出,由于碧海公司与两原告之间存在直接的市场竞争关系,其未经两原告同意,擅自发布“世界看利乐 中国看碧海”的广告,导致相关公众认为“碧海”与“利乐”的商业信誉和商品声誉相当,进而使得碧海公司不正当地获得市场竞争机会,损害了两原告的公平竞争权益,构成不正当竞争。

“按照目前公开的有限信息来看,山东碧海构成不正当竞争的可能**相对更大,作为同业竞争者,将自己同行业内知名的品牌类比,可能是存在一定问题的。”北京市盈科律师事务所高级合伙人、知识产权与反不正当竞争部门主任王俊林对法治周末记者说道。

侵权认定不受主观故意影响

由于刚刚收到起诉书不久,林经理向记者表示,对于被诉的很多内容仍需要查证。“我们并没有侵权的故意,很多网站在未经我们允许的情况下就擅自将我们企业的信息添加上去,而我们自己的网站并没有直接使用“利乐”商标,对于利乐提出的侵权行为,是否确实是我们公司授权的,我们还在核实之中。”

熊超认为:“民法中的侵权认定并不受是否有主观故意的影响,只要构成侵权事实即可认定。而对于这些网站所公布的信息同山东碧海是否有关,还是要看双方的举证,其中利乐附有主要举证责任,山东碧海也需要提供相应的证据。这也提示公司在日常经营中需要提升法律意识,避免不必要的损失。”

记者就100万元赔偿的具体计算方式向利乐上海总部求证,利乐并未作出具体解释,并表示该案件仍在处理过程之中,利乐会协助配合法院的相关工作,暂时不便作出任何评论。

对于这一诉讼,山东碧海方面表示,不排除考虑庭外和解的方式。

海淀法院向记者表示,目前,本案正在进一步审理中,并未透露更多细节。

 

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为什么说商标很重要

商标是企业发展不可或缺的条件,但是在现实生活中很多人不知道商标到底有什么用,很多申请人注册商标往往仅仅是随大流,大家都在注册所以就注册一个放在那里。如果是这种情况,那么可以说完全是浪费了一个商标。商标网编译各位在注册商标之前还是对相关内容有所了解,最为重要的是了解商标的重要**。下面我们来了解一下:

1、与消费者沟通的桥梁

对于品牌经营来说,商标可传递与创办人、公司、产品与服务相关,且为无形及具备情感的讯息给消费者。不论你是来自中国、西班牙或俄罗斯等,都能轻易辨识该品牌。

2、消费者更容易找到你

竞争的市场是相当拥挤的,许多竞争对手的存在,让消费者无从找到你。这时候,商标 / 品牌便是一个绝佳的工具。

当同类产品中,你的品牌知名度打响之后,消费者自然不会再做其他选择。

3、入驻天猫、京东等平台

电子商务是很多企业开展业务绕不开的,当下天猫、京东等电商平台都需要具备商标才能入驻。而且商标在电商平台传播效果会更快更广。

4、商标是有价的资产

当你的事业名望越来越大,你的品牌价值越来越高。商标是一种无形资产,它也可以被买卖、授权、转让,甚至是在银行质押贷款。

5、了解您产品的重要途径

当客户想了解你的产品时,很多人都会在百度、360等搜索引擎上对你的产品进行搜索,而这个时候你的商标/品牌无疑将是他们的首选。

6、商标的期限可延展

每十年对商标进行一次续展,品牌价值将会无限延期!

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什么原因造成商标注册申请失败

商标注册申请本来就不是一件简单的事情,在申请中需要经过一系列的流程,而每一项流程都含有很多的细节,因此对于申请人来说,要想成功注册一个商标并不是一件容易的事儿。那么什么原因造成商标注册申请失败呢?
商标注册申请失败的原因有很多,暂时失败的情况譬如说申请资料的准备不完整就会遇到商标驳回,但是驳回并不意味着注册申请的失败,将资料准备完毕之后还可以重新进行申请。而商标注册失败,商标网觉得主要有以下两个原因:
1.商标查询盲区
商标查询之后能够极大的提高商标申请的成功率,但是这不是绝对的保证,即使进行了商标查询,商标注册申请也可能不会成功。这是因为查询系统里的数据比现实中的申请慢一节拍,就会出现近期申请的商标无法查询到的情况,这就是商标查询盲区,这个盲期的时间段以商标局数据录入时间为准,查询盲期3个月左右。如果在这期间,有人和申请的商标相同,也查不到。
或许你查的商标含有近似商标或者相同的商标已经提交了注册申请,只是它还没有录入商标局的数据系统因而无法查询,最终导致了你商标注册申请的失败。
2.商标近似的判断
商标注册申请的审查都是人工判定的,申请人进行了商标查询,在商标审查过程中,审查员也需要对申请注册的商标进行查询,他们会将近似商标进行一个比对,从而得出是否近似的结论。但是由于知识和经验的限制,每一个人对商标的判定标准和看法都有所不同,没有绝对的标准。因而或许你认为不近似的,商标审查人员会认为近似,因而导致商标注册的失败。
以上介绍的两种情况,主要是分为主观和客观因素进行介绍,商标查询盲区是客观因素,而商标近似的判断是主观因素,这都是不可避免的,因此申请人应该保持一个良好的心态。

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商标和企业标志设计要符合什么条件

在“商标和品牌有什么不同”一文中我们详细介绍了品牌和商标的差别,除了品牌,标志也是容易和商标混淆。因而今天商标网主要讨论的是商标与企业标志之间的关系,以及企业标志在设计上的一些问题。
首先我们来了解一下商标和企业标志的关系,商标是标志中特殊的一类。商标和企业标志可以一样也可以不同,商标设计需要符合商标注册法规,如不能使用直接表现商标质量、主要原料、功能、用途、重量等特点的文字作商标;不能使用与其他已注册商标相同或近似的商标;不能使用与国家及国际组织的名称、旗帜、徽记、标志相同或近似的文字或图案等等。此外,当商标和企业标志不同时,其设计风格应与企业标志相对应而不是冲突。
而企业标志的设计一般是符合设计特点和企业形象就可以,具体而言最好满足以下条件:
1.简洁鲜明 富有感染力。无论用什么方法设计的标志,都应力求形体简洁。形象明朗,引人注目,而且易于识别、理解和记忆。
2.优美精致,符合美学原理,也是一个成功标志所不可缺少的条件。造型美是标志的艺术特色,设计时应把握一个“美”字,使符号的形式符合人类对美的共同感知
3.标志要被公众熟知和信任,就必须长期宣传,广泛使用,因此稳定**、一贯**是必须的,但随时代的变迁或企业自身的变革与发展,也应具有时代精神,作必要的调整修改。
4.在各应用项目中,标志运用最频繁,它的通用**便不可忽视。
商标与企业标志一样都以符号、图案、颜色、字体及其组合表示。商标的法律色彩浓,只有经过法律程序注册登记的商标才有专门使用权,并受法律保护。

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商标和品牌有什么不同

现实生活中我们经常会听到不少申请人要去申请商标,目的是培养成自己的品牌,提高产品的竞争力。这个时候不禁要想商标和品牌有什么区别?
商标网特地总结了相关内容,对这方面有疑惑的申请人可以着重了解一下:
1、定义概念不同
品牌是一个市场概念,商标是一个法定概念。商标最大的特点是具有独占**,这种独占**是通过法律来做保证;而品牌最大的特点是它的差异化的个**,这种个**是通过市场来验证的。
2、构件不同
一般来说品牌构件比商标的构件丰富,商标的构件仅仅是静态东西如图案和文字或是二者组合体。而品牌的构件则是由静态和动态两大部分组成。品牌是一个复合概念,所以它的构件要比商标丰富。
3、使用区域范围不同
商标有国界,品牌无国界。世界每个国都有自己的商标法律,在一国注册的商标仅在该国范围内使用受法律的保护,超过国界就失去了该国保护的权利。
4、使用的时效不同
品牌实效取决于市场,而商标的实效则取决于法律。世界各国对商标的使用都有一定的年限,我国商标法规定为10年,如果到期限还可以续注。事实上商标具有永久**权利。而品牌则不同,即使法律允许你,但市场不一定接受你,品牌的生命力的长短取决市场,和经营者的能力。
5、商标要注册审批,品牌则可自己决定
商标这里说的是注册商标,必须经过法定程序才能取得,在注册成功之前称之为商标,宣称有独占**权利是不当的。而品牌则不同,公司随便起一个名称,请人画个图案就可以使品牌,而且用不用和怎么用都不需要谁来批。

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商标侵权案件的地域管辖

商标侵权纠纷案件的诉讼管辖,分为级别管辖和地域管辖。关于级别管辖,最高人民法院于 2002年1月公布的《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第二条第三、四款作了明确规定。商标民事纠纷一审案件,由中级以上人民法院管辖。各高级人民法院根据本辖区的实际情况,经最高人民法院批准,可以在较大城市确定1—2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。目前全国400余个中级人民法院都可以依法受理商标民事纠纷案件。由于级别管辖的规定明确具体,实践中一般不会因级别管辖发行争议。但商标侵权纠纷案件的地域管辖,常常成为诉讼管辖争议的焦点。

民事诉讼法第二十九条规定了因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。最高法院《关于适用〈民事诉讼法〉若干问题的意见》第 28条规定,民事诉讼法第二十九条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。多年的审判实践说明,侵权行为实施地比较容易确定和判断,不易发生争议。由于商标权等知识产权涉及到无形财产的保护,具有不同于一般民事纠纷案件的特殊**;商品商标附着于商品上,而商品又具有在全国范围的可流通**。使得实践中对民事诉讼司法解释的侵权结果发生地的理解,存在一定程度的混乱。多数管辖权争议都发生在侵权案件的地域管辖上,争议的焦点在于如何理解和确定“侵权结果发生地”。有的观点认为“原告受到了损害,原告住所地就是侵权结果发生地”,其结果则变成了“被告就原告”的管辖状况。这就违反了民事诉讼法确定的“原告就被告”的管辖基本原则。

《若干解释》第六条的规定,对侵权行为实施地具体解释为商标法第十三条、第五十二条所规定的侵权行为的实施地。同时考虑实践中新出现的涉及大量侵权商品储存、隐匿,以及海关等行政机关对侵权复制品查封扣押的案件,管辖上尚不明确的情形,明确规定侵权商品的储藏地、或者海关、工商等行政机关依法查封、扣押侵权商品的所在地,被告的住所地,可以作为确定管辖的依据,而对侵权结果地不再另行规定。

地域管辖的另一个重要问题,是涉及共同诉讼的商标侵权纠纷案件的管辖问题。因侵犯商标权的行为构成复杂,往往有不同的过程与环节。根据商标法及其实施细则条例的规定,侵犯商标专用权行为的表现形式包括使用的侵权行为,销售的侵权行为,以及伪造、擅自制造他人注册商标标识,销售伪造、擅自制造的商标标识,仓储等侵权行为。而这些行为实施地又往往不在一地。司法实践中存在当事人将使用者拉到销售地起诉,但又由于种种原因不起诉销售者的情况。当事人选择有利于已方利益的法院进行诉讼,本无可非议。但是一些人利用法律规定和司法解释不完善的情况大行“地方保护主义”,为了打赢官司将外地的被告强拉到本地诉讼,为不公正司法开方便之门。

鉴于这些法律适用与实践中出现的复杂情况,该《若干解释》第五条规定了对涉及不同侵权行为实施地的若干被告提起的共同诉讼,原告可以选择其中的侵权行为实施地人民法院管辖;仅对其中某一被告提起的诉讼,该被告侵权行为实施地人民法院有管辖权。这样规定强调了只在进行共同诉讼的商标权侵权案件,才能在同一个侵权行为实施地的法院起诉,传唤多名被告到该法院应诉。否则仅仅对某一侵权行为提起诉讼,只能在该行为实施地的法院起诉,而不能选择在不被起诉的其他行为人的侵权行为实施地起诉。例如仅针对侵权商标使用行为提起的诉讼,该商标使用地人民法院有管辖权,当事人不能到该侵权商品销售地的人民法院起诉。

正确理解和适用司法解释的上述规定,应当注意: 1.对侵犯商标权民事纠纷案件,在符合上述规定的情形下,不再依侵权结果发生地确定管辖。其他司法解释中有关依侵权结果发生地确定管辖的规定,不再适用于商标权侵权纠纷案件。2.上述司法解释规定的查封扣押地,仅指海关、工商等行政机关查封、扣押侵权商品的地点。人民法院在诉前查封、扣押侵权商品的地点,不属于上述司法解释规定的查封扣押地。人民法院在审查当事人诉前申请采取临时措施时,首先应当确定自己有管辖权,不得因采取诉前临时措施而认为可以取得管辖权。3.在侵权商品储藏地或者扣押地,当事人可以起诉实施储存、保管、运输等行为的行为人,也可以起诉该部分商品的经销商、制造商,或者同时起诉各行为人。

为什么商标注册会指定颜色

众所周知,商标在注册的时候交到商标局的图案多为黑白稿,但是在注册成功之后商标注册人可以根据实际的情况给商标加注颜色,但是实际使用的商标和注册商标之间仅仅是黑白和彩色之分,其他的应该是没有任何区别。
如果对原注册商标加注的颜色能够形成了能够独立存在的特殊图案或颜色将原注册商标图样分割成两个完全不同的部分,失去了原注册商标图样整体视觉效果,属于改变了商标图样。
但是我们也会发现有的申请人在申请商标的时候也对商标的颜色进行了指定,这是因为由于颜色的运用搭配出的特殊图形。其他人在同种或类似商品上使用这种颜色搭配,会造成视觉上的近似,从而以颜色的指定,确定专用权保护的内容和范围,达到了注册的目的。但应当注意的是,有些颜色是不能受到专用权保护的。下面我们就来了解一下:
比如薄荷糖通常用绿色作底衬;草莓味食品用粉色或粉红色作底衬;商名名称,尤其是酒名称,多用烫金色彩作装饰等等。
指定颜色后,在注册与使用过程中,颜色的运用会受到诸多限制,值得谨慎考虑。
颜色组合单独作为商标要素也是新《商标法》中新增加的内容。独特新颖的颜色组合,不仅可以给人一美感,而且具有显著**,能起到表示产品或者来源的作用,也能起到区别生产者、经营者或者服务者的作用。

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商标续展所需文件和注意事项

之前如果申请人要自己申请商标,需要舟车劳顿到商标局进行商标,不仅路程比较遥远还浪费时间在路上。而现在在省内就可以直接提交商标注册申请,就拿四川来说成都、雅安、泸州和德阳都已经设立了商标受理处,相信越来越多的申请人会通过这个途径注册商标。
我们今天要说的不是商标注册,而是商标注册有效期满之后的处理,也就是通常所说的商标续展。很多的商标持有人在注册商标之后就只是使用,没有了解到商标的有效期限,等到有效期满被他人无效追悔莫及。而恰恰很多人不了解商标续展,今天商标网就给大家总结一些商标续展的文件和相关注意事项。
注册商标的有效期为10年。注册商标有效期满后需要继续使用的,应当向商标局提出商标续展注册申请。
商标续展文件:
1、商标注册证复印件;
2、与原商标注册证上记载的“注册人”名义完全一致的营业执照复印件;
3、《商标续展注册申请书》、《商标代理委托书》。
如原注册商标曾办理转让或名义变更,办理续展时应提供与转让核准证明、名义变更核准证明上记载的受让人名义、变更后名义一致的营业执照和章印。
如申请人是外国企业或个人,需相应提供企业经营证照或护照,并提供中文翻译文本。
商标续展注意事项:
商标注册证记载的“注册有效期限”截止之日的前6个月内。自2014年5月1日新商标法实施起,该期限延长为12个月。
宽展期限:商标注册证记载的“注册有效期限”截止之日的后6个月内。

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“好声音”商标侵权案开庭审理 唐德影视索赔5亿

证券时报记者 刘钊

5月24日,备受关注的“好声音”商标侵权案在北京知识产权法院正式开庭审理。唐德影视认为灿星公司和世纪丽亮公司实施商标侵权和不正当竞争行为,索赔5.1亿元。

而就在庭审前几天,浙江广电集团突然起诉唐德影视,称“中国好声音”中文节目名称是浙江卫视创造的,诉请唐德影视停止使用《中国好声音》电视栏目名称等,并进一步要求唐德影视赔偿1.2亿元经济损失。

  香港仲裁:

  支持唐德 灿星出局

“好声音”系荷兰Talpa公司独创开发的以歌唱比赛为内容的真人选秀节目。2012年4月,经荷兰Talpa公司授权,《中国好声音》(《The Voice of China》)正式登陆中国。该节目在中国的落地,由灿星公司制作,并于2012年至2015年期间在浙江卫视播出4季。不过变故出现在2016年1月,因为合作出现问题,荷兰Talpa公司与灿星公司合作终止,Talpa公司随即将《中国好声音》的知识产权授予了唐德影视。

不过,在2016年1月8日灿星公司与Talpa公司的授权终止后,灿星公司和世纪丽亮公司在没有授权的情况下,仍然宣传、推广和制作第五季《中国好声音》节目;而世纪丽亮公司则进行了节目的推广,并负责组织了全国校园海选。

唐德影视在2016年6月初向北京知识产权法院递交了诉前保全申请。2016年6月20日,北京知识产权法院作出诉前保全裁定,禁止灿星方面在歌唱比赛选秀节目的全过程中使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”字样的节目名称和相关注册商标。现已正式开庭审理。

2016年7月4日以后,灿星方面不得已遵照北京知识产权法院的诉前禁令,改变《中国好声音》名称及其相关原创内容。

其实,在北京知识产权法院开庭审理之前,香港国际仲裁中心仲裁庭已经就此案做出裁决,裁定包括《中国好声音》这一中文节目名称在内的所有知识产权属于原版权方荷兰Talpa公司所有。

由于荷兰Talpa公司此前已经通过协议将《中国好声音》授权给唐德影视,香港国际仲裁中心的仲裁则表示,《中国好声音》的所有版权已经全部归属唐德影视,灿星彻底出局。

  唐德灿星缠斗一年多

为了“中国好声音”归属这一问题,唐德影视与灿星公司已经缠斗一年有余。而就在庭审前,浙江广电突然也插进来一脚。

浙江广电集团起诉唐德影视,称“中国好声音”归属浙江卫视,认为“中国好声音”中文节目名称是浙江卫视创造的,并由浙江卫视向广电总局登记备案,由此该节目名称只能由浙江卫视使用,并且诉请唐德影视停止使用《中国好声音》电视栏目名称等,并进一步要求唐德影视赔偿1.2亿元经济损失。

唐德影视回应称,公司已于5月17日晚间收到浙江省高级人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料,目前此案已进入诉讼程序。唐德影视表示,浙江广电起诉一事并不会影响公司日常经营业务的开展和推进,包括《好声音》的筹备工作。

“好声音”版权方荷兰Talpa公司则表示,对浙江广电的诉讼主张深感意外、震惊和愤怒。

唐德影视认为,“中国好声音”中文节目名称是对Talpa公司授权的一档电视节目的呼叫,是对英文名称“The Voice of China”的直接翻译,是整个节目不可分的元素。“中国好声音”播出节目、使用节目名称均是源于Talpa的授权。

  5亿索赔主要依据广告费

在庭审时,除了版权归属外,唐德影视还提出索赔5.1亿元的要求。唐德影视认为,灿星公司和世纪丽亮公司因侵权行为和不正当竞争行为,非法获利数额巨大。

根据庭审时双方出具的证据显示,灿星公司在2016年第一季度营业收入和净利润分别为1.6亿元和0.44亿元,而2016《中国好声音》广告总额已超过20亿元。

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未注册商标被他人抢注怎么办

商标是一个企业的脸面,对于企业而言,商标的经济价值是相当大的。一些企业每年都会花大价钱进行商标权维护。那么未注册商标被他人抢注怎么办?企业应该如何应对?下文为大家整理了相关知识。

一、证明未注册商标具有一定的影响力

根据最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)的规定,在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明该商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的,可以认定其有一定影响。即当事人应举证说明未注册商标的使用已经达到了在一定范围的相关公众中具有知名度的程度。

法院在认定“一定范围的相关公众”和“具有知名度”时具有一定的灵活**,并且会综合考量各种因素,单独一份广告、一次商业活动和偶发的短暂使用均不足以达到“有一定影响”的程度。

二、证明未注册商标已经实际使用

在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。除一般使用方式外,在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识,使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的,都是商标的使用。

没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,法院一般不认定为进行了商标使用。因此,单独的转让、许可行为或仅有对商标所有权作出声明的行为并不能被认定为商标的使用行为。但企业可将其转让、许可未注册商标的行为作为辅助证据,与前一段所指商标的使用方式相结合,用以证明未注册商标权利人“已经使用”该商标。

三、证明对方以不正当手段抢注

若抢注人知道或应当知道某具有一定影响的未注册商标已被他人在先使用但仍注册该商标,其行为可被认定为采用了不正当手段。因此,在启动针对抢注人行为的商标异议或撤销程序之前,当事人应积极收集可证明抢注人知晓未注册商标使用情况的证据,以此证明抢注人实施了以不正当手段抢先注册的行为。