注册商标规范使用要注意什么

注册商标的规范使用问题仍有相当的企业不太了解,有的企业认为已在分类表第30大类或第32大类上注册了商标,那我这个商标就可以在第30大类或第32大类的全部商品上使,显然,这种看法是不正确的。注册商标的规范使用主要由以下六点:
①注册商标标志的使用应以《商标注册证》上核准的标志为限。申请注册的商标一经核准,即企业取得《商标注册证》后,在实际使用中必须按注册证上核准的商标文字或图样照搬下来使用,如是横排注册的不能改为竖排使用。
②注册商标的使用应以《商标注册证》上核定的类别和核定使用的商品为限。
③商标注册人的名义、地址发生改变的,应及时依法办理变更手法。
④组合注册的商标不能分开使用,分开注册的商标可以组合使用。
⑤同一件商品上可以使用两个以上的注册商标。
⑥经许可使用的商标,必须在商品上标明被许可人的名称和商品产地。

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组合商标应该如何使用

组合注册的商标不能分开使用,分开注册的商标可以组合使用。组合注册的商标是指由文字、图形、字母、数字、三维标志或颜色等要素组合而形成的一个商标、如以“天府”文字和天府的拼音字母及图形组合注册的商标,一旦其被核准注册,那么他在使用中就不能把“天府”的文字和天府拼音字母及图形分开来使用,如果分开使用并且都标注R标记则属冒充注册商标的行为。需要企业注意的是:这里的不能分开使用是把分开使用的商标作为注册商标(即标注R)对待时依照法规的规定形成的要求。当然如把分开使用的商标作为未注册商标对待(即不标注R)则是允许的。但是这种形式的使用存在着风险**,如与别人在同一种商品或者类似商品上使用的商标相同或近似,则将构成商标侵权。
分开注册的商标可以组合使用,因为《商标法》和《商标法实施条例》均没有对注册商标的组合使用(也有称联合使用)作为不允许的禁止**规定,即通常所说的“法不禁止,即为允许”,并且这种使用不违反商标法的立法宗旨,所以在商标使用的实践中允许分开注册的商标组合使用。需要企业注意的是:
一是组合使用的商标要么分别标注注册标记,要么均不标注注册标记;
二是组合使用的商标不得使用对组合后的商标标志产生误解,即不能构成对他人商标权利的侵犯;
三是如两个以上注册商标组合后使用一个注册标记,使人误认为是一个注册商标,以及两个以上注册商标组合使用改变了原注册商标标志的,将构成冒充注册商标的违法行为。

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同一件商品上可否使用两个以上商标

同一件商品上可以使用两个以上的注册商标。实践中曾有企业咨询,在同一件商品上能否使用两个以上的注册商标,答案是肯定的,同一件商品上可以用两个以上的注册商标,因为商标法规对此没有作出不允许的禁止**规定,且这种使用不违反商标法的立法宗旨。
在同一件商品上使用两个以上注册商标有两种形式:一是在同一件商品上分开使用两个以上注册商标,此时也就如同使用一个注册商标一样,可以标注R标记,也可以不标注R标记;二是同一件商品上组合使用两个以上注册商标,这情况下要么就分别标注R标记,要么就两个商标均不标注R标记。但是,组合使用的商标不得使人对组合厚的商标标志产生误解(不能构成与他人商标的相同合近似),即不能构成对他人商标权利的侵犯。
在一件商品上使用两个以上的注册商标,一般都是以主、副商标的形式配合使用,应当说,主、副商标的使用是企业的商标使用策略,即在主商标不变的情况下,每推出一种新产品或新型号还另外使用一个商标。

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商标侵权诉讼的取证方法

1、委托律师调查取证

由于商标权案件专业**较强,由权利人自行取证,对取证的方向和范围把握的十分准确会有一定的难度。律师是专门从事法律工作的,不仅具有丰富的法律知识,而且具有丰富的办案经验和熟练的诉讼技巧。一般说来,律师(两名)调查取证要比当事人调查取证更为方便、有效,收集证据的范围也更加广泛、精确,在司法实践中往往具有较高的可信度。

2、申请公证机关进行证据保全

公证机关的法定业务之一便是“保全证据”。公证证据具有推定为真的效果,一般为法院直接采信,除非有相反证据足以推翻公证证明的除外。公证机关对证据进行保全,其效果与法院依职权所进行的保全,是基本相等的。在诉前,当事人能够充分运用公证机关收集、保全证据,是一个做好诉前准备的有效措施。

3、申请法院进行诉前证据保全

《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》,规定了在商标权侵权案件中,可以申请诉前证据保全。保全措施后,当事人或利害关系人应在法定时间段里提起诉讼。如果没有向法院提起诉讼,则此种保全措施应当予以解除,或者将有关证据予以销毁或发还,申请人要就此所造成的损失承担赔偿责任。

4、申请人民法院调取证据

因客观原因不能自行调取证据,或对足以影响案件的关键证据调查手段穷竭后,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。通常分为三类:

(1)保全被控侵权产品;

(2)调查被控侵权单位的财务账册,以便确定赔偿额;

(3)调取被控侵权人存在侵权的证据。

当事人申请法院调查取证应当注意两点:一是申请调查的证据范围,必须符合法定情形;二是此项申请必须注意举证时限。

法院通常采取的措施是对易拍照的被控侵权产品采用拍照的方式,或采用记录下被控侵权产品的技术特征的方式,对易于调取的书籍、商标实物等采用扣押、提取等手法,而对于被控侵权人的财务账册往往因侵权人的阻挠或隐藏而极难得到。

5、向行政机关举报取证

向侵权所在地工商、公安部门举报后,上述部门可以查阅、复制与案件有关的合同、帐册等有关文件,询问当事人和证人,采用拍照、摄像等方式进行现场执法检查。涉嫌侵犯商标专用权的,上述行政执法部门可以对涉嫌侵权的产品清点数量、规格后查封并从中抽取样品。

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中国好声音之争尘埃落定 唐德影视拥有告灿星商标侵权

腾讯娱乐讯(文/陆晨)据腾讯娱乐独家获得的消息,倍受瞩目的《中国好声音》之争昨天(2月27日)有了突破**进展。香港国际仲裁中心仲裁庭在经过多轮听证之后,于香港时间2月27日下午做出最终裁决,裁定包括《中国好声音》这一中文节目名称在内的所有知识产权属于原版权方荷兰Talpa公司所有。

这也就意味着此前一直声称拥有这一节目名称的灿星公司方面被宣告并不拥有这一权利,至此,持续数月之久的《中国好声音》名称之争尘埃落定。

香港国际仲裁中心仲裁庭在裁决中裁定:

仲裁庭裁定Talpa赢得授权协议中定义的所有知识产权专属**权利。包括︰

1、本地的名称权,包括“the Voice of China”,拼音“zhong guo hao sheng yin”和汉字“中国好声音”;

2、原始标记和当地标识;

3、由制作公司和播出平台的关联公司等所不适当注册或使用的商标和易混淆相似的商标;

4、音频和视觉剪辑素材、制作完成剧集、宣传促销材料、录音的现场表演和从事先系列的”中国好声音”中获取的音视频素材;

5、微信和微博帐户和苹果的应用程序;

6、网站域名:”www.chvoice.com”;

八个月后香港国际仲裁中心裁定唐德影视拥有“中国好声音”

作为一档全球知名的歌唱类真人秀节目,由荷兰Talpa公司开发并拥有知识产权的《中国好声音》(英文名《The Voice of China》)由灿星公司于2012年通过模式授权的方式引入中国,至2015年已经成功在浙江卫视播出了4季。

2016年1月8日,因为合作中存在问题,TALPA公司与灿星公司的合作终止,Talpa公司随后将这档节目的知识产权授予了浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“唐德影视”)。但是,灿星公司却声称保留制作“原创”《中国好声音》的权利,并且始终没有停止在全国各地举行所谓“第五季《中国好声音》”的海选。

荷兰Talpa公司为了保护自己的合法权益,于2016年1月15日针对灿星公司的关联方星空华文公司和梦响强音公司向香港高等法院申请临时禁令。1月22日,香港高等法院发布临时禁令,要求星空华文和梦响强音及其关联方不得使用和Talpa公司的知识产权可能产生混淆的元素等,包括但不限于节目模式、节目名称及节目标识。与此同时,Talpa公司也向香港国际仲裁中心提出了仲裁申请。

但是,香港高等法院的这项禁令却并没有得到灿星方面的尊重和执行,从2016年1月底至2016年6月,灿星方面始终没有停止宣传和制作新一季的《中国好声音》,在其节目的多个海选现场,有关“The Voice of China”、“第五季《中国好声音》”、中国好声音手持话筒的V型标识等多项知识产权不断地被违法使用。因此,荷兰Talpa公司于2016年3月在北京市朝阳区法院起诉了灿星公司的关联方梦想强音公司。

鉴于灿星方面筹备的节目当时正处于全国海选阶段,并将于当年6月开始录制,拟于2016年7月正式播出,为避免自身权益受到更多侵害,获得荷兰Talpa公司全面授权的唐德影视于2016年6月初向北京知识产权法院递交了诉前保全的申请。

2016年6月20日,北京知识产权法院作出诉前保全裁定,禁止灿星方面在歌唱比赛选秀节目的全过程中使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”字样的节目名称和相关注册商标。在灿星公司提出复议申请后,北京知识产权法院在公开听证的基础上,于2016年7月4日针对灿星公司等机构提出的复议申请做出裁决:维持该院此前于6月20日就浙江唐德影视股份有限公司申请诉前保全做出的(2016)京73行保1号民事裁定,责令上海灿星文化传播有限公司及其相关方立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作过程中使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”字样的节目名称和相关注册商标。

在同一时间段内,荷兰Talpa公司在香港的法律维权行动也在进行。2016年6月22日,香港国际仲裁中心仲裁庭也应荷兰Talpa公司的请求做出部分仲裁,确认并维护了荷兰Talpa公司的合法权益,将包含本地节目名称(“The Voice of China-Zhong Guo Hao Sheng Yin”)和本地节目标识、节目官方微信账号、微博账号、网站在内的多项知识产权都明确地裁定为属于荷兰Talpa公司(在其双方英文合同中以汉语拼音“Zhong Guo Hao Sheng Yin”标识的本地节目名称和含有中文节目名称《中国好声音》的本地节目标识都被仲裁庭裁定为荷兰方面所有)。但是仲裁庭也声明,对于双方合约中约定的本地节目名称“Zhong Guo Hao Sheng Yin”是否就是中文中的“中国好声音”要进行听证后才能做出最终的裁决。

如今,在经过8个多月的等待后,香港仲裁庭终于对“中国好声音”这一节目的中文名称归属问题做出了最终的裁定。至此,《中国好声音》的所有知识产权全部清晰归属于Talpa公司和唐德影视。

唐德告灿星商标侵权、不正当竞争案正式被受理索赔5.1亿

另据了解,唐德影视已经于2016年6月23日正式向北京知识产权法院提交了起诉状,状告灿星等公司实施了商标侵权和不正当竞争行为,索赔5.1亿元。唐德影视在诉状中请求法院判决灿星公司和世纪丽亮公司立即停止在歌唱比赛选秀节目的宣传、推广、海选、广告招商、节目制作或播出时使用包含“中国好声音”、“The Voice of China”或“好声音”的节目名称,停止使用已注册的商标标识,在媒体上公开声明消除影响,并赔偿各项损失共计5.1亿元。

目前,北京知识产权法院已经受理了本案。

尽管2016年7月4日以后,灿星方面已经遵照北京知识产权法院的诉前禁令改变了自己的所谓“原创节目”的名称,但随着香港仲裁庭的裁决生效,国内两起相关的诉讼也将陆续开庭,灿星方面将为自己在2016年7月之前长达半年的侵权行为付出代价。

同时,也有业内人士分析,尽管灿星公司将自己所谓的“原创节目”改名后播出,但由于节目实际上是由已经制作了4年《中国好声音》的团队操刀,且除了转椅等个别模式点出现了变化之外,该节目在基本赛制、理念上与风靡全球的《好声音》节目并没有太大区别,灿星公司在2016年7月后制作播出的“原创节目”是否在模式上侵权,也存在巨大法律风险。随着香港仲裁结果的公布,这档涉嫌侵权的节目能否如期制作、播出又充满了悬念。

来源:腾讯娱乐

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Sothink Logo Maker是怎样的

Sothink Logo Maker可以为网站,博客论坛等设计专业的logo,此外还可以用于条幅、按钮、标题、图标和签名等,这款软件可以为设计者提供很多模板和丰富的资源。还可以用于商标标志的制作。这款软件功能十分强大,有着众多优势,那么今天我们就来了解一下:
1.Sothink Logo Maker是一个非常简单直观的Logo设计软件,设计一个一般的图标只需要几分钟就能完成,而且不需要一个专业的商标设计师,就可以设计一个优质的Logo、企业徽标、网页签名、按钮、图标等。
2.Sothink Logo Maker提供了丰富的内置模板,预设的颜色风格界面和精心设计的形象标志,将充分满足你的需求,使你的Logo与众不同。
3.具有强大的颜色和文本效果设置,可自定义很多细节,另外一个特色功能就是提供680多种的配色方案,每一个图形都可以轻松设置色彩方案。
这款logo设计软件可以说是一款傻瓜软件,让你轻轻松松成功设计一款软件,但是这也有着缺陷。
1.模板众多,限制了设计者思维的发散和创作能力,让众多logo设计相似或者相同。
2.软件在一些细节或者色彩上面不如CD、PS、AI强大,设计出来的logo或者是商标不具备优质特点。
3.可能在图像展示方面没有那么高质量,并且翻译不够完整。
以后就是Sothink Logo Makerlogo的优点和缺点,如果是专业设计者不妨选择更为专业的软件,如果是初涉设计,不妨利用这款软件练练手。

Sothink Logo Maker是怎样的

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在商标使用策略中重要的有哪些

商标注册成功之后并不是万无一失的,要想成功保证自己的商标注册成功,使用正确,需要制定一些策略。只有这样才能保证商标协助产品发展越来越好。那么在商标使用策略中重要的有哪些?
一是主、副商标的使用策略。即当你使用的商标有一定的知名度后,主商标(体现企业整体形象的商标、即涵盖企业全部产品的商标)不变的情况下,每推出一种新产品或新的型号在使用已有一定知名度的主商标的同时,还另外再使用一个新的商标用个新商标来区分和突出新产品或新型号的个**,这个新商标就称为副商标。
二是商标的突出使用策略。商标的作用就是区别商品来源或服务提供者,越是显著的商标,越具有区别**。因此,企业在商品上或商品包装上的商标使用应醒目、突出,实践中,有些企业把商标放在商品包装上不明显的位置,且如同“小钮扣”(形容其大小)一般,但商品的通用名称和装璜图案则十分突出。
三是单一商标使用策略。单一商标策略是企业的所有商品都使用同一个商标,对那些商品品种少或者对规模小的企业来说,采用单一商标策略,专心打响一个商标不失为一个好办法。

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企业该如何制定商标保护策略

商标保护策略就是商标所有人充分利用法律赋予的权利,采取各种方式保护自己的商标专用权。商标专用权的保护方面给企业提出以下建议。
一是发现商标侵权假冒行为要及时予以制止,保护自己的合法权益。如对商标侵权假冒行为不及时制止侵权假冒商品将扰乱企业的销售市场,损害你的商品声誉,淡化你的商标权利,如任其发展将给企业商标造成毁灭**的伤害。发生商标侵权假冒行为时,企业可选择向工商部门(即《商标法》的执法主体)投诉,以寻求行政保护。也可向人民法院提起诉讼寻求司法保护(参见第146题)。另外,对侵权行为轻微的情形,也可以向对方发出律师函的方法来解决。如果企业商品要出口国外,还应进行“知识产权海关备案”以加强保护。
二是企业在改制、重组、合并、合资等过程中商标权利的保护。
企业的改制、重组、合并、合资等是企业经营活动中正常的运作行为,但是部分企业由于对商标是企业的无形资产认识不够,形成在上述企业经营活动中深表无形资产的流失。

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乔丹公司使用乔丹为企业名称或注册商标不构成侵害姓名权

美国公民迈克尔••••杰弗里•乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人乔丹体育股份有限公司关于商标争议行政纠纷一案,经最高人民法院再审作出最终判决,该判决部分支持再审申请人的请求,认为再审申请人对争议商标标志“乔丹”享有在先的姓名权,判决国家工商行政管理总局商标评审委员会对第6020569号“乔丹”商标重新作出裁定。据报道,迈克尔••••杰弗里•乔丹同时还在上海向乔丹体育股份有限公司提起了侵犯姓名权的民事诉讼,认为乔丹体育股份有限公司的企业名称和注册商标中使用了“乔丹”字样而侵犯了原告的姓名权,该案目前还没有判决。

笔者经研究最高法院的上述行政判决书以及上海姓名权纠纷案的相关材料,认为:依照我国《民法通则》和《侵权责任法》的相关规定,被告在自己公司名称中使用“乔丹”二字,并在自己的产品上注册“乔丹”商标,是正当行使自己的名称权,不构成侵害Michael Jordan姓名权的侵权责任。

一、《民法通则》保护的姓名权的客体是姓和名组成的姓名

《民法通则》第99条规定:“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。”学理认为,姓名是用以确定和代表自然人,并与其他自然人相区别的文字符号和标记。姓名权是自然人决定、使用和依照规定改变自己姓名的人格权,包括自我命名权、姓名使用权和改名权。依照这一规定,我国法律保护的姓名权的客体是公民的姓名,而不是公民的姓或者名。

姓名包括姓和名两部分,姓是一定血缘遗传关系的记号,标志着个体自然人从属于哪个家族血缘系统;名则是特定的自然人区别于其他自然人的称谓。姓和名的组合,构成一个自然人的完整的文字符号和标识,因而姓名是自然人的人身专用文字符号和标记,是自然人姓名权的客体。它的意义在于,姓名在法律上是某一自然人与其他自然人区别开来,便于参加社会活动,行使法律赋予的各种权利和承担相应义务。姓和名的组合,表现了个人对社会团体或血缘家族的归属,也表现了从个体到群体的关系。中国传统的姓名就是这样,只有把一个人的姓和名结合在一起,才构成对特定个人人格属**的文字标志,只有姓或者只有名,不能将一个自然人的人格特征区别于他人。

在绝大多数国家和民族,对于姓名权的保护都是保护姓和名两个部分的结合,而不保护单一的姓或者单一的名,因为单一的姓和名不能区别自然人的人格特征。就美国公民Michael Jordan的姓名而言,既有名,也有姓,中文的乔丹只是对其英文姓的中文音译,即“迈克尔·乔丹”的一部分,不包括其名的部分,不构成完整的姓名,因而不是中国《民法通则》和《侵权责任法》保护的姓名权的客体。如果说乔丹体育股份有限公司使用的企业名称或者商标中的“乔丹”二字是一个姓名的话,那么据统计在中国目前存在的4000多个乔丹,都有权对该公司主张侵害姓名权,但问题是,不能因为这4000多个人的姓名叫乔丹,就主张乔丹体育股份有限公司侵害了其姓名权,更不能在4000多个人之间相互主张侵害了自己的姓名权。这就是姓名权保护中的姓名的平行,即俗语说的重名,只要不具有侵害他人姓名权的故意,就属于姓名的平行而不构成侵害姓名权。

既然中国以乔丹命名的自然人都不能因为使用了“乔丹”二字而主张乔丹体育股份有限公司侵害了其姓名权,作为美国公民的Michael Jordan当然也不能仅因乔丹体育股份有限公司的企业名称和注册商标涉及了其姓名中的姓而主张侵害了其姓名权。

二、乔丹体育股份有限公司不存在侵害姓名权行为的表现方式

按照《民法通则》第99条第1款规定,侵害姓名权的主要行为方式,是干涉、盗用和假冒他人姓名。依照《侵权责任法》第6条第1款的规定,行为人因过错侵害他人民事权益,才应当承担侵权责任。因此,构成侵害姓名权,应当具备干涉、盗用和假冒他人姓名的行为,以及行为人在主观上的故意或者过失,并且使受害人的姓名权因此而受到损害。

侵害姓名权侵权行为的主要表现形式,是非法使用他人姓名的行为,包括盗用他人姓名和假冒他人姓名。盗用他人姓名,表现为未经本人授权,擅自以姓名人的名义进行民事活动或从事,造成姓名权人或者公共利益损害的行为。假冒他人姓名则是冒名顶替,使用他人姓名,并冒充该人参加民事活动的行为。这两种行为的相同点是,行为人都是在受害人不知情的情况下进行的,在心理上都是故意,在客观上,都造成了损害后果。不同之处是,盗用姓名是未经姓名权人同意而擅自使用,假冒姓名则是冒名顶替;盗用姓名,只是擅自使用他人姓名,行为人并未直接以受害人的身份进行民事活动,假冒姓名则是以姓名权人的身份直接进行活动;盗用姓名只是以权利人的姓名进行民事活动,假冒姓名则不仅假冒他人姓名,还故意利用自己的姓名与被侵害人姓名相同或相近的特点,与他人进行民事活动。无论是盗用或者是假冒姓名,都是通过非法使用他人姓名达到混同姓名权人的人格特征的目的,使人认为这种行为就是姓名权人在实施的行为。不具有这样的特点,就不构成非法使用他人姓名的行为。

在本案中,乔丹体育股份有限公司对美国公民Michael Jordan的姓名并没有实施盗用或者假冒的行为。首先,乔丹体育股份有限公司并没有假冒迈克尔·乔丹的身份进行民事活动,因此,不构成假冒姓名的行为。其次,乔丹体育股份有限公司在企业名称或注册商标中使用“乔丹”二字,仅仅是与美国公民Michael Jordan的姓的中文音译相同,并不存在“通过非法使用他人姓名达到混同姓名权人的人格特征的目的,使人认为这种行为就是姓名权人在实施的行为”的特征。因此,用乔丹命名自己的公司,不是对完整的姓名的使用,不构成盗用姓名的行为。此外,乔丹体育股份有限公司在使用“乔丹”二字时,不具有侵害迈克尔·乔丹姓名权的主观故意或者过失,其姓名权也没有因此受到损害,因而不构成侵害姓名权的侵权责任。

三、乔丹体育股份有限公司的行为亦不构成对公开权的侵害

中国《侵权责任法》对于侵害公开权的行为,也规定了损害赔偿的规则,这就是该法第20条规定:“侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失赔偿;被侵权人的损失难以确定,侵权人因此获得利益的,按照其获得的利益赔偿;侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。”这一规定说的情况是,侵害姓名权、肖像权、名誉权、隐私权等人格权,因此而造成这些人格权所包含的财产利益损失的,就是通常说的对公开权的侵害。这就是所谓的“人格权商品化权”,或者“人格权上财产利益的保护”制度。《侵权责任法》第20条规定的这种损害赔偿,行为人的行为应当首先构成侵权行为,符合《侵权责任法》第6条第1款的规定,同时也要符合《民法通则》第99条关于保护姓名权的规定。如果行为人实施的行为,尽管对一个人的姓或者名有所涉及,但是,不符合《民法通则》关于保护姓名权的规定,也不符合《侵权责任法》第6条第1款的规定,就不构成侵害姓名权的责任,就不承担侵权责任。迈克尔·乔丹在起诉中,主张乔丹体育股份有限公司在其企业名称或注册商标中使用了“乔丹”字样,是未经其同意使用其姓名,侵害了他的姓名权,但是按照中国现行法律的规定,这一主张并不成立,因而本案不构成侵害姓名权的侵权行为。

四、乔丹体育股份有限公司为自己命名是行使名称权的合法行为

《民法通则》第99条第2款规定:“法人、个体工商户、个人合伙享有名称权。企业法人、个体工商户、个人合伙有权使用、依法转让自己的名称。”学理认为,名称是指法人或者其他组织等主体在社会活动中用以确定和代表自身,并区别于他人的文字符号和标记。名称权是指法人或者其他组织依法享有的决定、使用、改变自己的名称,依照法律规定转让名称,并排除他人非法干涉、盗用或冒用的人格权。在中国法的环境下,任何一个企业法人都享有名称权,都有权给自己的企业命名,只要该命名没有违反国家法律,不违反公序良俗,就是合法行为,经过企业登记以后,就享有名称权,法律予以保护禁止他人侵害。

乔丹体育股份有限公司是企业法人,依法对自己的名称享有名称权。该企业法人为自己的公司命名为“乔丹”,并经过工商注册登记,就是依照法律规定决定自己使用何种名称的权利,即命名权。作为企业法人的乔丹体育股份有限公司为自己的企业法人命名为,行使的是《民法通则》第99条第2款规定的名称权,不存在侵害他人权利的行为,不违反国家的强制**法律,不违背公序良俗,因此是合法行为,法律依法予以保护,他人不得干涉,也不得侵害。进一步,乔丹体育股份有限公司在为自己产品注册商标时使用自己的企业名称的关键字即“乔丹”二字,也是使用自己企业名称权的行为,同样不构成侵犯原告的姓名权。

中国人民大学民商事法律科学研究中心 杨立新

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“曹一操”告“曹操专车” 互联网公司频陷商标纠纷

新华社杭州2月23日电(记者陈晓波、吴帅帅)“说曹操,曹操到”在中国是一句流行的俗语。民营汽车制造商吉利汽车取其“动作迅速”之意,将旗下的打车软件命名为“曹操专车”。但近日,“曹操专车”被一家名为“曹一操”的网络公司告侵犯商标,再次引发了公众对互联网公司频陷商标纠纷现象的关注。

原告浙江曹一操网络技术有限公司,于2016年3月取得“说曹操”商标注册证。该证件属于《类似商品和服务区分表》第9类,即可下载的计算机软件。

原告方认为,被告浙江优行科技有限公司开发运营的打车软件APP“曹操专车”,与其“说曹操”的商标近似,且“曹操专车”也使用了“说曹操,曹操到”等宣传用语,涉嫌侵犯商标专用权,请求法院判令打车软件APP上停止使用“曹操”商标并承担公证费1540元。

对此,被告方在法庭上提出两点辩护意见,一是“曹操专车”(包括英文“CAOCAO”)与“说曹操”,不构成近似商标;二是“曹操专车”品牌的服务内容是为消费者提供专车接送服务,属于《类似商品和服务区分表》第39类运输类服务,并不仅仅是一个可下载的计算机软件。

这起侵犯商标专用权纠纷案件20日在杭州市滨江区人民法院开庭审理,法庭未作当庭宣判。

回溯近几年涉中国互联网公司的法律纠纷案件,类似的商标纠纷案件并不少见。曾受到广泛关注的“嘀嘀”商标案即是一例。

2014年5月,杭州妙影微电子有限公司、宁波市科技园区妙影电子有限公司以商标侵权为由,向杭州市中级人民法院起诉“嘀嘀打车”所属的北京小桔科技有限公司。

据了解,妙影公司于2012年5月获得工商部门批准核发的商标“嘀嘀”,核定使用类别包括计算机软件。妙影公司要求小桔公司停止侵权,在全国主流媒体上刊登声明消除影响,并赔偿损失8000万元,承担20万元维权费用。

也是在2014年5月,小桔公司宣布将“嘀嘀打车”正式更名为“滴滴打车”。直到2016年,原被告同意调解,小桔公司获得了“嘀嘀”系列商标权的转让,原告妙影公司一方撤回起诉。

为何一些知名的互联网公司频频陷入商标纠纷?有业内人士表示,一家互联网公司在域名问题上基本不会犯错,但对于同样具有唯一**、专用权的商标,却容易忽略。

“一些创业团队一开始都将更多的注意力放在开发、市场推广上。法务等业务一开始也都是外包的。这里面的确会有一些隐患存在。”北京芝兰玉树科技有限公司负责人罗君表示。

也有业内人士指出,一些互联网公司社会知名度高,是当前市场的“宠儿”,不排除有公司借诉讼名义进行自我炒作。此外,由于商标注册是开放的,也不乏通过注册商标谋利的公司。

“抢注商标的做法一般来说并不违法,但《商标法》也明确规定,商标连续三年内不使用的可申请撤销。”北京德和衡(杭州)律师事务所律师程学林说。

杭州铁路运输法院知识产权庭负责人沙丽表示,新兴的互联网公司要树立尊重知识产权的理念,既要注意避让他人知识产权,做好品牌创立的前期准备,避免纷争,同时也要加强对自己公司知识产权的保护,尽早注册,同时明确商品和服务类别。

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